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Cómo no caer en las ‘trampas’ del decreto de las cláusulas suelo

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Aquí están, resumidas, quince claves para no caer en las trampas del decreto y de los bancos en la devolución de las cláusulas suelo.

1.- Asesorarse y no precipitarse

Desde el momento en que el consumidor se dirija al banco para solicitar este mecanismo extrajudicial de devolución de la cláusula suelo, este simple paso tendrá consecuencias para él aunque no lo sepa, ni esté asesorado. Así lo establece el decreto que entró en vigor el 21 de enero de 2017.

Conviene, por tanto, pedir consejo previo a a un letrado de confianza, a las asociaciones de consumidores o al colegio de abogados de la ciudad.

2.- Estudiar las alternativas

Caben dos posibilidades: poner una demanda en el juzgado directamente o acogerse al mecanismo extrajudicial.

Con la demanda, el consumidor verá reconocido posiblemente la devolución del dinero indebido cobrado con la cláusula suelo, más los intereses de demora, más el pago de su abogado por parte de la entidad financiera.

Con el mecanismo extrajudicial, esta devolución depende de la voluntad del banco, que además sólo pagará las costas de la parte contraria si luego el consumidor acude a un juzgado y debe devolver devolver más dinero del que ofreció al cliente.

Hay una tercera alternativa: seguir reclamando al banco por los mecanismos ordinarios que tiene creados por ley (la oficina de defensor del cliente o el servicio de atención.

3.- Analizar el documento que ofrece el banco

No firmar nada sin estar asesorado. El banco pueden incurrir en más abusos en el mecanismo extrajudicial.

Hay entidades, como CaixaBank, que han incluido más cláusulas abusivas en el documento de solicitud del mecanismo extrajudicial. Por ejemplo, el cliente renuncia a acudir al Banco de España durante los tres meses que se otorga a la entidad para estudiar el caso.

Ya se han detectado casos de entidades que sólo ofrecen la devolución desde mayo de 2013, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fue tajante en su sentencia del pasado diciembre: el Tribunal Supremo nunca debió de limitar la devolución a dicha fecha; si una cláusula es nula, por abusiva, lo es desde que se firmó.

4.- Reclamar los gastos de formalización de la hipoteca

El consumidor puede reclamar, además, los gastos de formalización de la hipoteca. Hay una sentencia del Supremo que ampara esta devolución, porque estos gastos deben ser pagados por el banco o a medias con el cliente.

5.- No se puede demandar al banco en tres meses

El decreto otorga tres meses de gracia a la entidad para estudiar cada caso en el mecanismo extrajudicial, de tal manera que el consumidor no puede demandar al banco en este tiempo para pedir la devolución de la cláusula suelo.

Al aceptar este mecanismo, se activará el sistema de costas procesales que incluye el decreto y que beneficia al banco frente al consumidor. Además, la entidad corre con los gastos de notario y registrador, pero el decreto establece que pague lo “mínimo”.

6.- El banco no pagará intereses en tres meses

El banco no pagará los intereses de estos tres meses de margen que le da el decreto para devolver el dinero propiedad del consumidor y cobrado de manera indebida con la cláusula suelo, porque esta norma no lo contempla.

7.- Nadie supervisará lo que el banco ofrezca, por ahora

“No va a tener consecuencia alguna para el banco si de nuevo hace firmar lo que no es”, explica Verónica del Carpio, profesora de Derecho Civil.

El decreto-ley carece de un sistema sancionador para los bancos y habla de un mecanismo de revisión de la devolución de la cláusula suelo, pero deja para el futuro su creación.

8.- Exigir el certificado de los intereses

Exija al banco que certifique cuánto le ha cobrado de más con esta cláusula abusiva, aunque la entidad le asegure que no tiene que devolver el dinero porque no ha abusado.

Hay bancos que planean resistirse a entregar este certificado, porque el decreto ley quedó de manera ambigua en el caso de que crea que no hubo abuso. Pero las asociaciones de consumidores consideran que cabe requerirlo.

9.- Hacer números

El consumidor tiene derecho a que le devuelvan el dinero en metálico, y con sus intereses, cobrado de manera indebida con una cláusula suelo. Así lo establece la legislación en caso de allanamiento.

Pero el decreto pactado por el PP y el PSOE beneficia a la banca: el consumidor deberá pagar a Hacienda–por ejemplo, en la deducción por compra de vivienda- pero si acepta la oferta del banco de quitarlo del capital pendiente en caso de que el contrato siga vigente, entonces el cliente queda eximido de tributos.

10.- Casi todos los bancos están condenados

No todos los contratos con cláusula suelo son abusivos. Sin embargo, casi todos los bancos tienen condenas en su contra, jurisprudencia que puede ser esgrimida ante un juzgado en una demanda.

Los créditos hipotecarios con cláusulas suelo eran estándares en cada banco, por lo que si su entidad ha sido condenada y no le ofreció una información transparente en su caso particular, estaría ante una situación similar de cláusula abusiva y, por lo tanto, nula.

Sólo el Banco Sabadell no ha sido condenado -porque ha optado por pagar con antelación cuando le llegaba una demanda para evitar una condena-, así como el Banco de Santander, que no incurrió en esta práctica abusiva.

El BBVA decidió hace dos años empezar a devolver este dinero indebido, y ahora se ha sumado Bankia y BMN. Casi todas las cajas incurrieron en esta práctica abusiva.

11.- ¿Desde cuándo deben devolver el dinero?

Desde que se firmó el contrato con la cláusula suelo. Es más, la Directiva  europea que ampara los derechos de los consumidores en cláusulas abusivas entró en vigor en España en 1993.

Se trata de una ley de cumplimiento obligado desde 1993, no es sólo jurisprudencia. Se puede solicitar la devolución a todos los contratos firmados desde dicho año. (Directiva 93/13 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre consumidores y profesionales).

12.-Si soy autónomo o PYME, ¿qué puedo hacer?

El decreto sólo contempla la devolución de la cláusula suelo para los consumidores en las hipotecas para la adquisición de vivienda. Esto es, excluye a un autónomo que haya comprado con un crédito una nave industrial o a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).

En estos casos, conviene asesorarse porque ya hay sentencias que apuntan a que un autónomo o una PYME podrían ampararse en la legislación que protege a los consumidores. Hay abogados que intentan abrir ese camino en los juzgados.

13.- ¿Y si el banco sólo devolvió desde 2013?

Hay cuatro tipo de contratos hipotecarios con cláusulas suelo, según su situación de reclamación.

Están los no judicializados, los que aún están pendientes de ser resueltos en los juzgados, los que sólo recibieron la devolución conforme a lo que dijo el Supremo (a partir de 2013 –jurisprudencia anulada por el TJUE el pasado diciembre-, y los ya juzgados.

El decreto tramitado este martes por el Congreso está previsto para los contratos no judicializados.

Para los consumidores a los que la justicia sólo les devolvió el dinero desde mayo de 2013 -porque así lo decidió el Supremo- cabe la posibilidad de que el perjudicado reclame la responsabilidad patrimonial del Estado por mala administración de Justicia.

Como siempre, el TJUE ha apuntado el camino sobre la responsabilidad del Estado en caso de cláusula suelo. En una demanda presentada frente a Eslovaquia por la consumidora Milena Tomášová, el tribunal europeo resolvió el pasado julio que un Estado es responsable de los daños causados si un órgano jurisdiccional “ha infringido manifiestamente el Derecho aplicable” en su resolución cuando existe “una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia”.

Los jueces han comenzado a dictar sentencia sobre los 4.000-5.000 demandas que tenían paralizadas a la espera de la decisión del TJUE. A estas sentencias hay que sumar las varias decenas de miles de demandas que se han presentado desde diciembre en los juzgados. Se calcula que sólo en mes y medio se presentaron 20.000 demandas… y subiendo.

14.- ¿Podría haber más cláusulas abusivas?

Si. El TJUE lleva desde 2011 dictando sentencias contra las prácticas abusivas de los bancos en España. Sólo en este año lleva 10 condenas a nuestro país por cláusulas abusivas.

Una reciente sentencia del TJUE ha frenado la barra libre que tenían los bancos en el sistema de ejecución hipotecario español.

Dicha sentencia, de consecuencias profundas, permite al juez estudiar si un contrato tiene otras cláusulas abusivas aunque el consumidor no las haya expuesto y aún cuando ya hubiera dictado sentencia sobre una cláusula diferente a la nueva tóxica en el mismo contrato.

Esta sentencia del TJUE del pasado 26 de enero respondía a varias cuestiones, entre ellas una cláusula tóxica de una hipoteca: el interés estaba calculado sobre el año comercial (360 días, en lugar de 365 que arañaba el banco a su favor).

Además, diversos abogados consultados consideran que abre camino a solicitar la declaración de cláusula abusiva al interés ordinario (el nominal) calculado con referencias fuera de lo normal, como el IRPH (Indice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios).

15.- ¿Cuándo una cláusula suelo es abusiva?

El Tribunal Supremo fijó las causas por las cuales una cláusula suelo es abusiva en su sentencia de mayo de 2013, en base a la jurisprudencia del TJUE sobre cláusulas abusivas en los contratos firmados entre consumidores y empresas profesionales, como pueden ser bancos, aseguradoras…

En el decreto tramitado en el Congreso, los bancos han conseguido  que el Gobierno excluyera estas alusiones. La razón de las presiones bancarias es que la mayoría no los ha cumplido en todos estos años.

Aquí está un resumen de los criterios que siguen los jueces para resolver si una cláusula es abusiva o no:

– Falta de información suficientemente clara.

– La cláusula suelo se inserta en el contrato de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación.

– El banco no entregó al consumidor simulaciones de escenarios relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.

– No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad.

– La cláusula se enmascara entre una abrumadora cantidad de datos que diluyen la atención del consumidor.

Se estima que los afectados por cláusulas abusivas oscilan entre 1,2 millones a 2 millones, en función de computar hipotecas ya canceladas, aquellas en las que ya hay sentencias o acuerdos individuales y las de personas jurídicas que pueden no ser consumidores.

Esta ley enmascara la falta de voluntad del Gobierno de reforzar los juzgados, a diferencia de lo que ocurrió con las preferentes, otras cláusulas abusivas frente a las que Ministerio de Justicia destinó dinero para reforzar los juzgados y resolver las demandas.

Con este mecanismo extrajudicial, la banca se ahorra 1.500 millones de euros, que era el dinero que tendría que haber pagado por costas procesales.

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Listas de morosos: cómo evitarlas y cómo salir de ellas

 

¿Está seguro de que no aparece en ningún fichero de morosos? ¿Cómo evitarlos? Y sobre todo ¿cómo salir de ellos? Seguro que se ha hecho alguna vez alguna de estas preguntas. Vamos a darle respuesta y a tratar de algunas cuestiones sobre ellos que seguro le resultarán muy prácticas.

Los ficheros de morosos, o de insolvencia patrimonial y de crédito, se han convertido en una herramienta muy popular entre las empresas. El miedo al descrédito personal o al daño en la imagen reputacional de una empresa que supone figurar en uno de estos ficheros, se han convertido en su mejor aliado.

Es más, el coste de incluir a una persona en uno de estos ficheros -que ronda entre los veinte y los cincuenta céntimos por persona- ha ayudado enormemente a que las empresas prefieran incluir a los clientes en estos ficheros que publicitan su condición de deudores, que acudir a los tribunales exigiendo el pago de la deuda.

En España existen diversos ficheros de morosos, pero sin embargo son dos los que gozan de mayor popularidad: ASNEF y RAI. Pero la cuestión es, ¿qué necesitan las empresas para incluirme en estos ficheros? ¿Existe algún importe mínimo para que me incluyan?

Para figurar en este tipo de ficheros es imprescindible que: i) exista una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada; ii) que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que debió procederse a su abono; y iii) que se haya requerido previamente al deudor exigiéndole el pago del importe adeudado.

La cuestión se simplifica de manera considerable si tenemos en cuenta que no existe un importe mínimo, bastarían seis euros o incluso menos para entrar a formar parte del nada privilegiado club de morosos de España.

Dicho esto, ¿cómo puede averiguar si está en un fichero? Pues bien, en principio la empresa tiene la obligación de notificarle su intención de incluirle o registrar sus datos en el fichero de morosos. Además, el responsable del fichero, es decir, la entidad que lo gestiona, dispone de un plazo de treinta días tras el registro para notificarle, indicando todos los datos que hubiesen sido registrados, e informarle de la posibilidad de ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición).

¿Cuál es el principal problema de esta notificación? Que suelen enviarse al domicilio que figura en el contrato sobre el que se ha generado la deuda. Las empresas no tienen la obligación de intentar una segunda notificación, por lo que basta con que asuman la responsabilidad de que el domicilio donde se efectúa la primera notificación es el que efectivamente figura en el contrato. De ahí que pueda estar en un fichero de morosos, sin ni siquiera saberlo.

Por tanto, si quiere conocer si le han incluido en alguno de estos ficheros debería ponerse en contacto directo con su responsable, que deberá contestarle un plazo máximo de diez días, informándole de todos los asientos registrados a su nombre, la cuantía o importe que adeuda y el acreedor, entre otros aspectos.

Ahora que acaba de descubrir que aparece en un fichero, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí solo caben dos opciones: si efectivamente tiene una deuda, páguela. La empresa debería ponerlo en conocimiento del responsable del fichero, que eliminará sus datos del mismo.

La cuestión se complica si se le ha incluido de manera errónea o, si aún tras haber pagado no cancelan sus condición de deudor. Aquí cobra todo el protagonismo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En esta tesitura, debe acudir inmediatamente a la AEPD para formalizar una denuncia en la que deberá explicar los hechos, los posibles responsables de los mismos, una eventual calificación de las infracciones y todo ello acompañado de toda la documentación pertinente.

La denuncia podrá dirigirla frente al acreedor o al responsable del fichero, o incluso frente a ambos, pero una vez interpuesta, será la AEPD quien tome las riendas. Abrirá un procedimiento de investigación, que de estimarse fundada la denuncia, podría terminar con la imposición de sanciones a la empresa acreedora o al responsable del fichero, que podrían alcanzar los 600.000€, dependiendo del carácter de la infracción.

Esa multa será ingresada por la AEPD. Entonces ¿quién le abonará los perjuicios sufridos como consecuencia de esa mala praxis?, ¿acaso no deben resarcirle esos daños?

Pues tendrá que acudir a un procedimiento judicial, pero cuide la estrategia procesal a seguir. Conviene elegir el momento para presentar la denuncia ante la AEPD y la demanda reclamando los daños y perjuicios irrogados, pues al fin y al cabo la resolución del procedimiento iniciado por la AEPD reforzará considerablemente la demanda judicial.

La más reciente doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha establecido que basta la mera inclusión de los datos en uno de estos ficheros de la vergüenza para considerar lesionado el derecho al honor y la propia imagen. Por lo que no lo dude, si hay un error o si una vez saldada la deuda, sigue apareciendo en ellos, acuda en busca de asesoramiento jurídico y proteja su crédito personal y su imagen reputacional.

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CONSEJOS PARA CAMBIAR DE COMPAÑÍA DE TELEFONÍA Y NO MORIR EN EL INTENTO

1. Ojo con las permanencias cuando cambiamos de operador móvil

Si tenemos intención de cambiarnos de compañía de móvil, en un principio no es necesario que nos pongamos en contacto con la empresa que abandonamos. Lo normal es que el nuevo servicio se encargue de las gestiones y realice la portabilidad, puesto que la agilidad de trámites le beneficia. En estos casos, la compañía en la que nos damos de alta se pondrá en contacto con la antigua y gestionará los detalles. Ahora bien, esto no necesariamente quiere decir que debamos despreocuparnos totalmente. Por ejemplo, podemos estar dentro del periodo de permanencia del contrato y por tanto deberemos pagar la penalización a la antigua compañía por no haberlo superado.

Como recibiremos una llamada de la compañía que dejamos en la que nos pedirá confirmar la baja, lo mejor es que aprovechando que la llamada se graba, nos informemos del coste de dicha penalización. En el pasado la compañía estimaba el precio de la penalización y nos la imponía en función de las cláusulas del contrato. De este modo, podíamos estar a un mes de finalizar la permanencia e incluso así nos podían cobrar 200 euros.

Pero desde julio de 2014 la ley estipula que la compensación por romper la permanencia debe ser proporcional al tiempo de servicio transcurrido y nunca una tarifa fija. En concreto, debe ser el importe que nos descontaron al darnos de alta -por ejemplo sobre el precio de un móvil- prorrateado sobre los días que llevamos usándolo.

Es una operación matemática sencilla y que nosotros mismos podemos hacer para saber qué es lo que debemos pagar: dividimos el descuento por los días que comportaba la permanencia y tendremos la cantidad amortizada por día. Después multiplicamos esta cantidad por los días que nos quedan para terminarla. Se pueden hacer también por meses, pero no es tan preciso.
2. Las contraofertas, claras y sin amenazas

Nos harán también una contraoferta para que nos quedemos: podemos rechazarla o aceptarla siempre amparados por la ley, pero en caso de rechazo, los operadores no pueden usar amenazas de costes extraordinarios para forzarnos a aceptar. Por ejemplo, no pueden decir que si aceptamos la contraoferta nos perdonarán la penalización del contrato de permanencia o que si la rechazamos perderemos el número actual. En el primer caso porque de continuar con la operadora habría una renegociación del contrato que podría implicar nuevas permanencias. En el segundo, porque la operadora saliente está obligada a ceder el número a la entrante.

Si nos amenazan, debemos hacerles constar de viva voz que conocemos nuestros derechos y que sabemos que su proceder es ilegal, ya que nuestra advertencia quedará grabada en la llamada. Por otro lado, si decidimos aceptar una contraoferta, es muy importante que nos aseguremos que el operador indicado tramita la baja de la oferta que teníamos hasta la fecha. Es decir, que se da de alta la contraoferta y de baja el contrato actual. De otro modo, nos podemos encontrar pagando dos servicios a nuestra vieja compañía por la ineficacia o mala fe de un operador, un lío administrativo que después puede costar mucho de resolver.

Finalmente, la compañía de la que nos damos de baja deberá enviarnos un SMS avisándonos de que procesa la baja y dándonos un plazo aproximado en que esta será ejecutada, con el fin de que no nos coja desprevenidos. También deberá avisarnos justo antes de que esta se haga efectiva. Además, el trámite debe estar acompañado de un número de referencia que identifique las gestiones.
3. Sangre fría si queremos cambiarnos de proveedor de internet

Aquí vamos sin red. Cuando nos cambiemos de proveedor de acceso, seremos nosotros quienes deberemos realizar todos los trámites y gestiones. Antes que nada, una dato importante: podemos realizar todas estas gestiones por teléfono amparados por la ley, puesto que las conversaciones deben grabarse y cada incidencia debe estar acompañada de un número de referencia que se nos enviará por correo electrónico o por SMS. En otras palabras, si el operador intenta recurrir a la argucia de que la baja debe tramitarse por carta, fax o buró fax, debemos hacerle saber que conocemos nuestros derechos y que sabemos que la conversación se está grabando.

Adicionalmente, si el operador argumenta que no puede darnos de baja porque tenemos facturas pendientes, de nuevo hay que hacerle saber que la ley permite darse de baja de un servicio con independencia de tener impagados. También es posible que nos acose con ofertas o incluso con inquisiciones sobre el motivo de nuestra decisión. Ni tenemos por qué explicarle los motivos ni nadie nos obliga a aceptar las ofertas.

Ahora un consejo que dicta la experiencia: es mejor que esta conversación la realicemos de una forma exquisitamente educada, puesto que en cierto modo estamos en manos del operador, que puede cortarnos la llamada, dejarnos eternamente en espera o incluso señalar nuestro caso con algún código especial que haga que otros operadores nos den mal trato o no nos hagan los trámites de baja aunque nos hagan creer que sí. Si sospechamos que nos dan repetidamente un trato discriminatorio, lo mejor es reclamar de nuevo y explicar tranquilamente el caso a otro operador o a un superior de este para que los trámites se hagan de forma definitiva.
4. Niégate a pagar por un router que no volverás a utilizar

Otra argucia que puede utilizar el proveedor de acceso cuando te quieres dar de baja es cobrarte una cantidad fija en concepto del material que te quedas y que es propiedad de la compañía. Por ejemplo el router, que todos creemos que nos regalan. En realidad no es así y el operador está en su derecho a cobrar por él, ya que puede tener mucha vida útil por delante. Ojo que los routers son caros, especialmente los de fibra óptica, y la broma nos puede salir por más de 200 euros. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué quedarnos un dispositivo que no usaremos más.

La ley nos permite no aceptar este pago siempre que hagamos efectiva la devolución del router y otros aparatos de la compañía. Es más, especifica que es la empresa la que debe venir a comprobar su estado y recogerlo en nuestro domicilio. De todos modos, no está de más pedir al proveedor la dirección de una tienda cercana donde poder entregarlo y llevarlo allí, para evitar demoras en la recogida que impliquen la activación del pago e incluso la demora de la baja. Cualquier excusa es buena. Una vez lo entreguemos, nos aseguraremos de que nos dan recibo fechado de la entrega por si las moscas.

Otro caso frecuente es el de los cobros por la instalación de servicio de acceso. De un tiempo a esta parte, y tras los conflictos laborales con los técnicos instaladores, las compañías han decidido incluir una cláusula en los contratos que estipula que si no se cumple una permanencia mínima, e incluso sin esta, al dejar el servicio se deberá pagar la instalación, especialmente en el caso de la fibra, que es más compleja. Están en su derecho y debimos habernos apercibido de este ‘detalle’ al firmar el contrato. Algo similar ocurre con los contratos de permanencia.
5. Pide explícitamente una ‘baja exprés’

Si nos queremos cambiar sin haber cumplido los plazos, deberemos pagar con las mismas condiciones que se relatan para en cambio de operadora de telefonía móvil. Finalmente, otra fuente de conflicto es el finiquito del servicio, es decir la última factura, que muchas veces sufrimos como si hubiéramos cometido una falta y mereciésemos un castigo. Y no: las compañías solo tienen por ley derecho a cobrarnos los dos días siguientes hábiles tras pedir la baja, ya que esta debe estar tramitada en 48 horas.

Si las gestiones se demoran, no pueden seguir pasándonos facturas ni cobrarnos hasta 15 días laborables, como hacían antes. Sin embargo, es importante hacer constar a viva voz cuando pedimos la baja que queremos que esta sea ‘exprés’, para que quede grabado ante futuras reclamaciones. Por su parte en este plazo la compañía tendrá que dejarnos sin servicio y si no lo hiciera, correría con el consumo de datos que se generase.

Importante: si nos pasan facturas que consideramos injustas, es mejor pagarlas y reclamar su devolución después si no queremos terminar en un archivo de morosos, un trance desagradable y complicado de revertir. Por descontado, en todo este proceso siempre debemos pedir que se asigne una referencia a nuestro trámite, que utilizaremos para identificarlo ante futuros teleoperadores.
6. En ofertas convergentes exige precios oficiales

Si tenemos contratado un servicio convergente donde, por ejemplo, se unifica la telefonía móvil, la fija, el acceso a internet y la televisión por cable en una sola oferta, las bajas son más complicadas. El hecho de tener un solo paquete contratado otorga precios especiales que no se podrán conservar si se prescinde de uno de los servicios. En tal caso, pasaremos a pagar el precio de los servicios por separado, lo que aumentará sensiblemente la factura total.

Ante esta situación nos queda la alternativa de migrar integralmente a otra compañía que nos ofrezca un servicio convergente que pueda interesar a nuestro bolsillo. Si queremos seguir en la compañía, no está de más bien exigir que los precios que vamos a pagar por los servicios por separado sean las tarifas oficiales propuestas por la compañía en sus publicidades. Están obligadas a ello.

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Desmontando Terapias Alternativas -capitulo 2-

Auriculoterapia, Par Biomagnético, Terapia Ayurvédica, Magnetismo Animal, Parapsicología de la Transconsciencia, Reiki… Los establecimientos que ofrecen este tipo de técnicas, de las que hemos hablado en el post anterior; DESMONTANDO TERAPIAS ALTERNATIVAS –capitulo1- y que ampliaremos en este, suelen ser los mismos que consideran las terapias ARQUETIPALES, o sea, el Tarot, la Astrología y supercherías varias como fórmulas efectivas para conocer los designios de los seres humanos. ¿Sus víctimas? Los analfabetos científicos, un grupo heterogéneo que lo conforma más del 90% de la población occidental. Dicho de otro modo, cuando usted se pone en manos de esta gente, está vendiendo su salud a personas aquejadas por delirios crónicos, considerando el delirio como un dicho o hecho absolutamente disparatado carente del más básico sentido común. La otra posibilidad, no menos inquietante, es que estos “terapeutas” simplemente sean conscientes de todas las falsedades en las que basan su trabajo, lo que los convertiría ya no en pobres paranoicos (que sería un atenuante legal), sino en auténticos estafadores (donde consideramos la estafa como un timo o engaño con afán de lucro) parapetados bajo la subjetividad del libre comercio.   SEM_TT~1Casos hay a miles, en todos los pueblos y en todas las ciudades. Más repugnante, si cabe, es que esta prole de estafadores suelen usar el desprestigio de la ciencia reglada con una enumeración de sus errores, obviando, eso sí, la enorme lista de enfermedades, trastornos o traumas que hace muy poco tiempo mataban a millones de seres humanos y que hoy en día pueden ser superadas con escasos efectos secundarios gracias a esa ciencia “maléfica” regida por poderes económicos oscuros, como ellos suelen definirla. De hecho yo, personalmente, conozco a más de uno de estos que disparatan sobre la ciencia médica y farmacológica actual que, si no fuera precisamente por ella, por la “maléfica ciencia médica y farmacológica”, hace años que estarían muertos. Estoy seguro que usted también conoce más de un caso ¿verdad?: Diabetes, Trastorno vasculares, cardiopatías, cáncer…las lista es demasiado larga. Hablan de confabulaciones y de poderosas compañías, sin percatarse de que es el capitalismo salvaje y no la ciencia reglada y académica la que prioriza el interés mercantil al del bien estar público. Sí, justo ese mismo interés económico que mueve a las grandes compañías es el que mueve sus pequeños negocios, donde facturan por la venta de NADA, en el mejor de los casos, o de LESIONES IRREPARABLES _ tanto físicas como mentales_ en el peor de ellos. Sin embargo, no son pocos los hombres de ciencia que han trabajado gratis, que han quemado sus vidas por el bien general, incluso sacrificándose con la experimentación sobre sus propios cuerpos. De hecho, a día de hoy, sin tener que recurrir a la máquina del tiempo, aquí y ahora, siguen existiendo generadores de conocimiento becados, que, con tal de no dejar a medias sus trabajos de investigación, y lejos de cobrar un sueldo por ello, han estado poniendo dinero. Mientras tanto, gran parte de nuestra idiotizada sociedad sigue recurriendo a la videncia o a las terapias ejecutadas por gente sin la más mínima capacitación, gastando ingentes cantidades de dinero para alimentar la charlatanería y la superchería. Y lo más peligroso, mezclando tratamientos médicos con ciertos componentes alternativos sin advertir de sus efectos de interacción, pudiendo llegar a ser, en no pocos casos, muy graves. ¡Lamentable!

Si el lector de este post sigue interesado en conocer las bases de algunas de estas técnicas seudocientíficas, ahora las desglosaremos someramente:

 

Auriculoterapita

Sin evidencias científicas. Otra estafa más. Con sorprendente origen. En 1955 Paul Nogier, francés, se inventó la auriculoterapia después de comprobar que, más o menos, las orejas tienen forma de feto invertido. De ahí sacó la conclusión de que en la oreja está representado el cuerpo humano completito, con uñas, pelos y dientes incluidos. Según los gurús de esta psicociencia, cuando se masajea determinado sector de la oreja se producen ondas sensoriales o cambios electromagnéticos que se propagan hasta el órgano correspondiente y así se alivia al paciente.

Todo comenzó cuando Nogier -quien practicaba indistintamente la acupuntu­ra, la homeopatía y la qui­ropráctica- supo que cierto curandero de la ciudad de Lyon trataba la ciática cau­terizando levemente la oreja. Se dedicó entonces a estudiar orejas y con un poco de ima­ginación descubrió que todas tenían más o menos la forma de un feto humano invertido. De ahí sacó la conclusión de que en la oreja está representado el cuerpo humano completito, con uñas, pelos y dientes incluidos.

En realidad, tal idea no tiene nada de original. Muchas otras pseudo­ciencias sostienen que ciertas partes del cuerpo, llamadas somatotopías, corresponden a la totalidad del resto del organismo. Por ejemplo, las manos, los pies, el iris de los ojos, el cráneo, la frente, la nariz, la lengua, la mucosa de los cometes nasales, una zona triangular en el cuello, y por supuesto, la oreja.

Según estos charlatanes, cuando se masajea determinado sector de la oreja se producen ondas sensoriales o cambios electromagnéticos que se propagan hasta el órgano corres­pondiente y con ello se alivia cual­quier mal. Pero el puro estímulo físico no basta, pues -se lee en un manual de auriculoterapia- “debe considerarse también a esa zona un teléfono por el que expresamos nuestro deseo e intención de curar… (lo cual) es una parte importante de la auriculoterapia, especialmente si va acompañado de una conside­rable cantidad de amor a nuestro prójimo”. No es necesario, empero, susurrar tiernas palabras al oído del paciente. El buen propósito basta.

Así, con amorosos y bienin­tencionados apretoncitos de oreja se puede curar toda enfermedad, padecimiento o trastorno imagi­nable, desde aftas o fuegos en las comisuras de los labios hasta úlce­ra gástrica, asma, hemorroides o enfermedades cardiacas, pasando por cefaleas, migraña, herpes, tras­tornos mamarios, problemas diges­tivos o renales, exceso de gases intestinales, estreñimiento, dia­rrea, gastritis, indigestión, cólicos, problemas menstruales, insom­nio, sinusitis, angustia, ansiedad, depresión, estrés, trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia, obesidad, adicciones a drogas, alcohol o tabaco, esguinces, dolor de huesos y articulaciones, artritis y reuma, entre las más comunes.

Es más: los auriculoterapistas afirman que basta aplicarse preven­tivamente tales masajitos -men­sualmente por ejemplo- para evi­tar cualquier mal del cuerpo, el alma o el espíritu y conservarse sano y fuerte como un toro. ¿No es para encerrarlos?

Como es usual en las pseudome­dicinas, no existe un solo estu­dio científico serio que demuestre la relación entre la oreja y las diferentes partes del organismo, ni prueba alguna de la eficacia de la auriculoterapia. Y, como tam­bién es usual en estos casos, no se requiere ser médico – o tan siquiera haber cursado más allá de la secundaria – para practicarla. Basta tomar un cursillo como el de 15 sesiones de 3 horas de cierto instituto -cuyo nombre omitire­mos para no hacerle publicidad gratuita- que igualmente ofrece cursos de orinoterapia, magia del perdón, astrología y terapia de la reencarnación y vidas pasadas, y cuya seriedad puede juzgarse por el hecho de que junto con tales cursos vende las llamadas tarjetas radiónicas, las cuales con sólo lle­varlas en el bolsillo supuestamente vuelven a su portador inmune a los influjos de energía negativa, evitan que sea víctima de asaltos, hacen que el dinero fluya a raudales hacia él, que las mujeres -o los hombres en su caso- caigan rendidas a sus pies o que se vuelva un triunfador en los negocios. Algo así como la versión “científica” de las patas de conejo o los chupamirtos disecados que tradicionalmente se han usado para atraer la buena suerte y el amor.

Terapia del Par Biomagnético

Otra soberana mamarrachada que se define por sí sola: La terapia del par biomagnético es la creencia de que dos imanes pueden “depurar” el cuerpo, haciendo que los campos magnéticos “nivelen” el PH del cuerpo y eliminen virus y bacterias. Suele acompañarse con otra creencia: que toda enfermedad, sea artritis reumatoide, cáncer o diabetes, está producida por microorganismos patógenos, de modo que la acción de los imanes sobre el intercambio iónico celular modifica el pH, acaba con el patógeno y sana el organismo. Termino con el par Magnético exponiendo estas 10 cuestiones:

  • 1.- O jugamos todos o rompemos la baraja. Si un campo magnético es capaz de equilibrar el pH y eliminar virus y bacterias, debería darse una significativa menor incidencia entre los trabajadores que están expuestos a este tipo de campos, algo que no ocurre.
  • 2.- Supermicrobios omnipresentes. No es verdad que todas las enfermedades estén producidas por microorganismos. Muchísimos males no tienen relación con ningún patógeno. Enfermaríamos, incluso, viviendo dentro de una burbuja estéril.
  • 3.- Los experimentos, con gaseosa. Modificar el pH del medio celular no es algo que pueda hacerse alegremente. Variaciones de unas pocas décimas en el pH celular llevarían a la muerte.
  • 4.- Microbios milindres. Es falso que variando un poco el pH se eliminen todos los patógenos. Muchos patógenos pueden vivir a pH ácidos y básicos, en rangos que van desde pH 6 a pH 12, incluso más extremos.
  • 5.- Campos y campos. Si el campo magnético terrestre disminuyera de intensidad un 5% anual como afirman, hace mucho tiempo que habría perecido hasta el último ser vivo del planeta, dado que la exposición a la radiación solar (afortunadamente apantallada por un estable campo magnético terrestre), es altamente dañina, destruyendo por ejemplo el ozono y permitiendo así la penetración de los rayos UV.
  • 6.- pH magnetizado. No es cierto que un pequeño campo magnético altere el pH de un medio. De hecho, en laboratorio se emplean agitadores magnéticos para homogenizar disoluciones mientras se mide el pH, y si fuera cierta esa capacidad “equilibradora” todas las medidas serían erróneas.
  • 7.- No generalicemos. En los servicios de rehabilitación se utiliza magnetoterapia sobre todo para procesos de consolidación de fracturas. No se trata además de “un par de imanes”, sino de un campo magnético inducido eléctricamente muchísimo más potente. Que se utilice en estos casos no es justificación de que sirva para otros. Sería el equivalente a decir que el ibuprofeno cura el cáncer porque los médicos lo utilizan para el dolor de cabeza.
  • 8.- No existen los remedios mágicos. Desgraciadamente, no conocemos ninguna técnica que sirva para curar todo tipo de enfermedades (ni siquiera tenemos indicios de ella). Si te dicen que una terapia sirve para todo, déjalo, probablemente no sirve para nada.
  • 9.- Ciencia en el TBO. No existen estudios publicados en revistas científicas de prestigio que avalen la técnica del par biomagnético. Las únicas publicaciones son sitios alternativos del estilo de Discovery Salud, sin ninguna credibilidad. Cuando cualquier terapia médica dispone de millares de publicaciones, resulta arriesgado creer que ésta sea fiable encontrándola únicamente en webs que proclaman los beneficios de la homeopatía, la curación por el pensamiento o los tratamientos del cáncer con fitoterapia.

Terapia Ayurvédica

Un timo de libro que puede ser peligroso para su salud.

Muchos remedios ayurvédicos contienen altas dosis de metales como plomo y mercurio e incluso arsénico, que pueden poner en grave riesgo la salud.

Entre los productos vetados figuran Diabecom, Jambrulin, contra la diabetes; Lakshmivilash Ras, para combatir la fiebre, el resfriado y la tos; Karela, Maha Sudarshan Churna, para curar gripes y dolores musculares, y Rhumartho o Mahaygrajgogulu.

sandrorey2Ninguna investigación científica ha probado la eficacia de esta exótica medicina, que recurre a la superstición y a tratamientos dudosos, muchas veces peligrosos y tóxicos. Es para dudar cuando se afirma en una página web que “la medicina ayurvédica cura todo tipo de enfermedad”. Si fuera así, tendrían que decirnos en qué porcentajes. Porque si se trata del 100 por ciento de las enfermedades en el 100 por ciento de los pacientes, tendrían en sus manos un Premio Nobel de Medicina hace rato.

La medicina científica, en cambio, no afirma curar todas las enfermedades, aunque avanza en esa dirección y en el camino ha descubierto la cura miles de ellas.

Magnetismo animal

Una chorrada como pocas he leído

El período magnético en la historia de la parapsicología y lo paranormal nace, según la división histórica de Charles Richet, con el magnetismo animal de Mesmer. Mesmer fue uno de los precedentes de la hipnosis en 1778 y también influyó mucho en el trabajo de otras personalidades de lo paranormal, como las hermanas Fox.

Ya había autores anteriores a Mesmer que hablaban de las posibilidades de curar heridas e influir en el cuerpo de las personas a distancia. Un libro de 1639 mencionaba las propiedades curativas del “polvo simpático”, un polvo que permitía introducir las virtudes y buenos deseos en las heridas de las personas para ayudar a sanar más rápido el cuerpo físico.

mesmer-2El poder de la mente

Mesmer anunció mediante sus experimentos y sanaciones una técnica curativa basada en el pase magnético, un fluido capaz de comunicar las mentes y ejercer un influjo que denominó: magnetismo animal.

Este poder curativo, que se llamó magnetismo animal para diferenciarse de otros magnetismos como el mineral, el cósmico y el planetario. El poder del magnetismo animal permitía combinar las propiedades del influjo para que el sanador ayudara al paciente a mejorar su estado de salud. Posteriormente la parapsicología y los poderes paranormales de hipnosis pasarían a tener otros usos, como la liberación de traumas del pasado y una forma de bloquear las diferentes barreras que el subconsciente nos va creando para no liberar nuestra verdadera identidad.

Hoy en día, la relación entre los imanes, las reivindicaciones populares de salud y la comunidad médica y científica, sigue siendo la misma. El público se deja fascinar por la idea de una curación con electricidad, campos electromagnéticos y energía magnética. Y el hecho que muchas intervenciones médicas, que están legítimamente basadas en los avances sobre el electromagnetismo, aumentan este interés. La gente entiende que usamos la imagen por resonancia magnética (MRI) para mirar dentro del cuerpo. En estudios recientes, indican el potencial de la estimulación magnética transcraneal como tratamiento efectivo para las migrañas (Lipton y Pearlman, 2010). De forma rutinaria medimos de forma eléctrica (y ahora incluso magnética) las ondas cerebrales para evaluar la función cerebral.

El electromagnetismo es la energía real de la vida, y por lo tanto es muy posible que todo clase de intervenciones magnéticas y eléctricas serán de utilidad para fines diagnósticos y terapéuticos. Pero este potencial también abre la puerta a un mercado de innumerables dispositivos magnéticos de unos charlatanes que explotan este recurso. Puedes comprar de todo, ya sean imanes para el frigorífico y atártelo al codo, a la rodilla o ponértelo en un zapato o debajo de la almohada. Estos campos magnéticos estáticos no tienen ningún efecto demostrable sobre el flujo de la sangre o los tejidos vivos, y sus campos son tan superficiales que escasamente van más allá de la tela en la que están engarzados, y mucho menos a cualquier profundidad significativa del tejido. La evidencia científica de su eficacia es negativa (Pittler et al. 2007). Aún más absurdo son esas pulseras magnéticas que se supone que tienen un efecto curativo a distancia sobre el cuerpo. Su credibilidad se desploma aún más.

Lo que resulta eternamente frustrante es que ante el cúmulo de evidencias científicas que desmienten sus efectos, esto no parezca incidir en la comercialización y el atractivo popular de su reclamo. Esta desconexión aparece de forma más obvia ante la avalancha de solicitudes de artilugios y tratamientos magnéticos que ha sobrevivido durante siglos.

 homeopatia-seguro-de-vida-medicina-alternativa-irracionalidad-pseudomedicina-estafa

Texto completo – Parte I y II –Desmontando Terapias Alternativas TEXTO

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Desmontando Terapias Alternativas -capitulo 1º-

Quiromasajistas _ Hay que tener mucho valor

Sobre terapias alternativas y otros pufos empresariales: La quiropráctica es una de las modalidades terapéuticas más peligrosas que existen. El inductor viene a ser alguien que piensa que todas las enfermedades pueden curarse a través de la manipulación de la columna vertebral. Sus conocimientos sobre la fisiología humana no sobrepasan a los de un alumno de 1 de BUP, que complementan con cursillos privados sin validez científica alguna. Los accidentes al respecto están bien documentados en el libro de Mulet, muchos tan brutales como parálisis permanentes, etc. Antes de ponerte en manos de uno de estos atrevidos estafadores, piensa en lo que vas a hacer: Podría costarte muy caro

Flores de Bach

_La elaborada estafa_ Un placebo muy caro

Las flores de Bach, llamadas también remedios florales, consisten en una hiperdilución de flores maceradas que se emplean para tratar diversas enfermedades. La eficacia de esta presunta terapia ha sido analizada por el especialista en Medicina Complementaria Edzar Ernst en una reciente publicación, donde se realiza un metanálisis estadístico de los ensayos clínicos realizados hasta la fecha. Sus conclusiones son demoledoras: esta terapia es incapaz de justificar su eficacia con evidencias experimentales, más allá de los beneficios que supone un placebo.

terapiafloral

La terapia floral de Bach es una terapia alternativa fundada por Edward Bach un médico homeópata inglés en 1930. Define la enfermedad como el resultado de un conflicto entre el superego y la personalidad, como una desarmonía entre los 5 planos de los que se compone el ser humano: físico, emocional, mental, social y espiritual.

Las flores de Bach constan de 38 esencias florales elaboradas a partir de ciertas flores de plantas, árboles y arbustos con las que se busca la armonización entre estos diferentes planos.

Consejos para tí

Hasta hace poco no se había aplicado el baremo científico a las terapias alternativas. Además, los pocos estudios clínicos que se han hecho con las flores de Bach han mostrado resultados semejantes a un placebo. Por eso OCU no la recomienda. Lo que nos gustaría es que algún día se regulasen las terapias alternativas, para salvaguardar los derechos de los consumidores y evitar engaños.

En caso de que te decidas por este tipo de terapia, nuestros consejos son:

  • Utiliza la terapia floral como tratamiento complementario a la medicina convencional.
  • No escondas tu elección a tu médico habitual y no suspendas los tratamientos sin hablarlo antes con él.
  • Comprueba la formación sanitaria de la persona que te va a atender.
  • Suma el coste de la consulta al de los remedios, para saber el precio real de esta terapia.

Reiki – ¿Es que estamos locos o qué?

A veces uno descubre cosas tan inverosímiles que no se explica cómo es posible que incluso haya hospitales públicos y asociaciones estudiantiles que las amparen. Tan absurdas que no entiendo qué parte del cerebro se desconecta para que parezcan una buena idea. Me refiero al reiki.

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Resumidamente, el reiki es una artimaña mágica milenaria (inventada en el siglo XIX – XX) que afirma ser capaz de curar numerosas enfermedades gracias a la imposición de manos. Sólo que en vez de llamarlo “imposición de manos”, que suena demodé, viejuno y casposo, le ponen un nombre japonés que significa algo así como energía vital universal (energía y oriental, ¿qué sería de los estafadores sin estas palabras?).

El reiki afirma que la enfermedad se debe a un desequilibrio de ese campo de energía y que, aquí viene lo gracioso, el organismo puede alcanzar la autocuración si un chamán “equilibra” esa energía y “reorienta” los campos energéticos. No, en serio, no se rían, que hay gente que se aprovecha de semejante gilipollez para estafar a los enfermos.

¿Pero cómo se comete semejante despropósito? El reikipeuta primero se concentra en la sanación que quiere conseguir (la intención es crucial: si no, el tratamiento no funciona). Después pasa las manos extendidas por encima del enfermo, de la cabeza a los pies, para notar el flujo de energía (incluso a través de la ropa) en forma de cambios de temperatura. Por último, el curandero “reorienta” el campo de energía, quitándola de donde sobra, poniéndola donde falta y mejorando la armonía con el Universo en general. Todo este tratamiento, sin necesidad de diagnosticar y ausente de efectos secundarios, porque el reiki sabe dónde y cómo es más útil. Vamos, el mejor descubrimiento después de la penicilina. Y por si fuera poco, tras un breve aprendizaje de dos días también puedes administrártelo a ti mismo o a tu perro: con más tiempo serás capaz de hacerlo a distancia concentrándote con una foto del paciente. Sin rodeos: es tan absurdo que hasta una niña puede desmontar semejante mamarrachada. No es ninguna exageración: Emily Rosa, una adolescente estadounidense, fue capaz de diseñar hace catorce años un sencillo experimento que evidenciaba la estupidez que es el reiki.  Emily se preguntó: si todo este montaje se basa en un campo de energía, ¿por qué no comprobar si los reikipeutas son capaces de sentir esa transferencia energética a ciegas? Así que tomó un puñado de reikipeutas voluntarios, les dejó que meditasen y se preparasen, y les hizo pasar las manos a través de una pantalla. Entonces, lanzando una moneda al alto decidía sobre cuál de las manos del chamán pondría la suya. ¿Y adivinen qué ocurría? Nada. Los voluntarios eran incapaces de adivinar dónde tenía Emily puesta su mano, lo mismo que tampoco podían hacerlo los controles reiki-independientes elegidos. Un FAIL! como una casa.    Ahora llega la réplica de siempre: ¡pues a mí me funciona! Sí, hombre, sí: ya sabemos que la Ciencia enmudece ante la experiencia individual de mi primo. Quien aún piense que el tipo que habló en ese programa de radio a medianoche va mejor encaminado que los estudios científicos y el sentido común. Aclarado esto, vayamos a la parte de las publicaciones. Como ya sabrán, un estudio simplemente busca una asociación estadística entre dos hechos, pero la plausibilidad de esos hechos y su vinculación tendremos que explicarlas de otra manera. Por extensión, cuanto más inviable parezca esa relación, más fuerte tendrá que ser la evidencia; no nos bastará una significación estadística marginal en un pequeño estudio que aparece por ahí, porque si hacemos estudios como quien dispara con metralleta, seguro que algo sacamos.

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LA ESTAFA LEGAL

Esta es la forma repugnante con la que la GRAN BANCA ESPAÑOLA pretende legalizar lo ilegal. No se pierdan la generalización enviada por escrito a los clientes del BANCO SANTADER en respuesta a las lícitas reclamaciones presentadas por miles de usuarios ante las comisiones abusivas que las entidades financieras practican de forma sistematizada.

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Para empezar envían la carta por correo ordinario, modificando unilateralmente las condiciones de los contratos y advirtiendo que la ausencia de respuesta será considerada como una aceptación de las nuevas cláusulas. Pues bien, ESTO TAMBIÉN ES ILEGAL, máxime cuando NO se certifica la recepción del mensaje.

Igualmente imponen una tasa por gestión de descubierto (39€) que supera con mucho cualquier gasto de reclamación que la propia entidad pudiera llevar a efecto en un periodo de 3 DÍAS.

CUIDADO, SEÑORES CLIENTES DEL BANCO SANTADER. TENER UNA CUENTA ABIERTA EN ESTA ENTIDAD _A NO SER QUE A USTED LE VAYAN MUY BIEN LOS NEGOCIOS, _PODRÍA OCASIONARLES ENORMES QUEBRADEROS DE CABEZA Y CUANTIOSAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS.

Desde ADEMYC recomendamos envíen urgentemente a su sucursal una carta certificada BUROFAX negando la aceptación de todas y cada una de esta cláusulas, por su naturaleza abusiva o, en su defecto, terminen la relación contractual que mantengan con entidades capaces de semejante abuso.

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LA LISTA NEGRA DEL CALZADO

Retiran 53 modelos de calzado por posible alergia e intoxicación

La organización para la defensa del consumidor Facua-Consumidores en Acción informó ayer mediante un comunicado de la orden de retirada del mercado y prohibición de la importación de un total de 53 modelos de calzado de diecinueve marcas al poder ocasionar alergias e intoxicaciones por su alto contenido en cromo VI.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y las autoridades de consumo de varias comunidades autónomas han lanzado 35 alertas por estos motivos en lo que va de 2015, y la referida agencia incluso prohibió la importación de los mismos el pasado mes de julio.

Esta medida de protección del consumidor es debida a que los compuestos de cromo VI pueden formarse en el cuero por oxidación de los de cromo III, un producto que se añade en algunos procesos de curtido para incrementar la estabilidad dimensional del cuero.

Para hacerse una idea del riesgo que corre el usuario de estos calzados cabe destacar que entre los efectos que ocasiona el Cromo VI al contacto con la piel se encuentran las alergias e intoxicaciones, tal y como ya informó Facua a mediados de julio.

En realidad, la medida adoptada por la agencia española y varias comunidades autónomas deviene de una decisión adoptada por las autoridades europeas. Así, la modificación del anexo XVII del reglamento Reach (Registro, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) de la Unión Europea, que entró en vigor el pasado mes de mayo, ya incluye “la prohibición de la comercialización de artículos que contengan cuero con un contenido de cromo hexavalente (Cromo VI) igual o superior a tres miligramos/kilogramos”.

Las marcas con modelos incluidos este año en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos por presencia de cromo VI son las siguientes: Focos, Eleven, Paez, Bellota, Fereva, XTI Tertutions, Super Ego, Coronel Tapioca, Mendi, Sifer, Pekis, AM2, Ofma, Bimba y Lola, Y.SO, Bondoss, Yiming, Camelot y Heymo.

Aunque muchos de estos modelos son zapatos de seguridad, también los hay normales e incluso sandalias, tanto para hombre como para mujer.

Los modelos incluídos en la zona pública de la red de alerta de productos no alimentarios inseguros de Aecosan son:

– Calzado adultos. Zapato de vestir para hombre, marca Heymo, modelo 751, incluido el 14 de enero de 2015 y notificado por el Gobierno Balear.
– Calzado adultos. Botín de piel de color negro, marca Heymo, modelo 4169503-CLAS/169-503, incluido el 14 de enero de 2015 y notificado por el Gobierno Balear.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Bellota, modelo 72208G, gama Nonmetal (light gris S3), incluido el 16 de enero de 2015 y notificado por el Gobierno Vasco.
– Vestimenta infantil. Zapato de bebé, marca Camelot, color rosa, referencia 20010/68, inluido el 26 de enero de 2015 y notificado por la Generalitat de Cataluña.
– Calzado adultos. Botín de señora, marca Bimba y Lola, modelo 42BZ0616T0200/PC007333, incluido el 2 de febrero de 2015 y notificado por la Xunta de Galicia.
– Equipos de protección individual. Calzado de seguridad, marca Yiming, modelo YM9775, incluido el 4 de febrero de 2015 y notificado por la propia Aecosan.
– Calzado adultos. Botines de caballero ‘Fango’, marca Brondoss, modelo 97003, incluido el 11 de febrero de 2015 y notificado por Aecosan.
– Calzado adultos. Botín de señora, marca Y.SO, modelo 14-402, incluido el 16 de febrero de 2015 y notificado por la Comunidad de Madrid.
– Calzado adultos. Botines de señora, marca Bimba y Lola, modelos 42BZ0651, 42BZ0616 y 42BZ0620, incluidos el 20 de febrero de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Bellota, gama Nonmetal, modelos 72206, 72208B y 72209G, incluidos el 7 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Bellota, gama Classic, modelo 72207, incluido el 14 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Ofma, modelo Corbeta, referencia 026P, incluido el 14 de abril y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Ofma, modelo Olimpia, referencia 042W, incluido el 15 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Ofma, modelos Galeón, referencia 002P, y Fragata, referencia 040P, incluidos el 15 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Ofma, modelo Odin, referencia 012W, incluido el 15 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Calzado de seguridad, marca AM2, modelo G-148 (S1P SRC), incluido el 21 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Bellota, gama Classic, modelo 72205 S1P, incluido el 23 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Calzado infantil. Calzado para niña, marca Pekis, referencia 846 (marino 23), incluido el 30 de abril de 2015 y notificado por el Gobierno de La Rioja.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Bellota, modelo 722209B, gama Nonmetal, incluido el 30 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Sifer, modelos S1PU207, S1PU418 y S1YSS9190, incluidos el 5 de mayo de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipo de protección individual. Zapato de seguridad, marca Mendi, modelo Hiedra, referencia 542W, incluido el 3 de junio de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipo de protección individual. Zapato de seguridad, marca Mendi, modelo Marte, referencia 535W, incluido el 3 de junio de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipo de protección individual. Zapato de seguridad, marca Mendi, modelo Kentia, referencia 531W, incluido el 3 de junio de 2015 y notificado por Aecosan.
– Calzado adultos. Sandalias para hombre, marca Coronel Tapioca, modelo C213-31, incluido el 11 de junio de 2015 y notificado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
– Calzado adultos. Sandalias para hombre, marca Coronel Tapioca, modelo C211-21, incluido el 11 de junio de 2015 y notificado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
– Calzado EPI. Zapato de seguridad, marca Super Ego, modelo KTA 1002, incluido el 29 de junio de 2015 y notificado por Aecosan.
– Calzado EPI. Calzado de seguridad, marca Bellota, lote BES205, modelos 72205, 72215 y 72235, incluido el 3 de julio y notificado por Aecosan.
– Calzado EPI. Calzado de seguridad, marca Bellota, lote BES200, modelos 72211N, 72211R, 72212G y 72212M incluido el 3 de julio y notificado por Aecosan.
– Calzado EPI. Calzado de seguridad, marca Bellota, lote BES202NM, modelos 72206, 72221 y 72226, incluido el 3 de julio y notificado por Aecosan.
– Calzado EPI. Calzado de seguridad, marca Bellota, lote BES196NM, modelos 72206, 72216 y 72227, incluido el 3 de julio y notificado por Aecosan.
– Calzado adultos. Sandalias de caballero, marca Fereva, referencia 320-01 (negro) y 320-08 (marrón), incluido el 6 de julio de 2015 y notificado por Aecosan.
– Calzado adultos. Sandalias de señora, marca XTI Tertutions, modelo 29712, incluido el 6 de julio de 2015 y notificado por Aecosan.
– Calzado adultos. Marca Paez, modelos alpargata de señora (Suralaska (2015113)) y náutico para niños (Brilorca (2015117)), incluidos el 23 de julio de 2015 y notificado por la Generalitat de Cataluña.
– Calzado adultos. Sandalias de señora de piel, marca Focos, modelo 2333 205 123 (SARA2), incluido el 25 de agosto y notificado por Aecosan.
– Calzado adultos. Sandalias de caballero de piel, marca Eleven, modelo MMS11161, incluido el 25 de agosto de 2015 y notificado por Aecosan.

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¿ Qué significa “MADE IN PRC” ?

Cualquier consumidor curioso y comprometido habrá podido observar que en multitud de productos (calzado, ropa, ferretería etc) ha empezado a aparecer la leyenda MADE IN PRC, para identificar el lugar donde ha sido fabricado el producto.
Pero ¿qué es PRC?
A todos nos escandaliza la esclavitud infantil y desconfiamos de la ropa que viene de china. El etiquetado “Made in China” nos pone en guardia, pero la ropa que no incluye esa etiqueta y creemos que no proviene de este país, ¿no proviene de China realmente?
Esto sucede por arte de las siglas P.R.C. (que siginifican “República Popular de China” en Español), pues, amparadas por estas siglas, muchas empresas de ropa encubren que sus confecciones provienen de dicho país.
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De este modo logran que sus productos posean un bajo coste, tanto de producción como de adquisición, y esto les sirve para obtener mayores beneficios, ya que al comprarlo más barato también pueden venderlo a un menor precio. El aspecto fundamental es que, debido al  desconocimiento del público sobre su origen, evitan que relacionen sus productos con que vengan de china, que suelen ser productos “desprestigiados”, con fama de tener poca calidad, fabricados por menores, en malas condiciones y de escasa vida útil.
¿Por qué en China se ha hecho esta nueva identificación?
La principal razón es la mala imagen de sus productos, y al poner estas siglas aumentar sus exportaciones, demostrando otra vez la gran capacidad de negocio de la que disponen.
A parte de usar estas siglas, también se entrometen con otras que nos dan bastante seguridad, se trata de las CE, que en principio significan que un producto cumple con las regulaciones de la Comunidad Europea, se trata de un sello de garantía. Pero cuidado, si no te fijas bien y llevas contigo una regla milimétrica puedes encontrarte con productos de China Export que lucen, aparentemente, el sello de la Comunidad Europea, ya que ambos símbolos son idénticos: misma tipografía, igual tamaño, el mismo color… Solo se diferencian por la casi inapreciable separación entre las dos letras, algo más juntas en el marcado asiático.
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El símbolo CE se utiliza en los países la Unión Europea desde hace más de dos décadas y está presente en la mayoría de los productos que utilizamos a diario: productos electrónicos, sanitarios o juguetes, pero también en materiales de construcción, equipos de seguridad, maquinaria… el abanico es enorme. China Export, sin embargo, apareció hace unos cinco años. Obviamente, el interés del fabricante chino es confundir al consumidor y hacerle creer que el artículo adquirido ha pasado todos los controles necesarios que impone la legislación europea.
En definitiva, creo que es una vergüenza que sigan pasando estas cosas y que nos den gato por liebre, ya que creemos que compramos productos con una calidad y seguridad avalada por un organismo en el que confiamos y, de repente, nos encontremos con productos realizados en china, cuya calidad y métodos de fabricación son más bien dudosos. Para rematar, en vez de fomentar la economía Europea o de nuestra región, nuestro dinero va a parar al gigante asiático. Debido a que los consumidores desconfían de los productos elaborados en China, han ideado estrategias basadas en confundir al comprador que podrían denominarse fraude y esto es inaceptable, así que espero que esto se solucione y aclaren las cosas a los consumidores.

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Así te estafan las compañía de TELECOMUNICACIONES. Y al gobierno “Plin”

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Activar y cobrar un servicio de manera automática y sin preguntar o subir el precio de una tarifa contratada por clientes con compromiso de permanencia son las cláusulas abusivas de moda. Incurren en ellas las principales empresas de telecomunicaciones, a las que FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado por diversas prácticas ilegales.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece como abusivas “las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario”, y esto es lo que hacen Vodafone, Movistar, Orange y Yoigo de manera recurrente y con total impunidad. Estas prácticas, lamenta Facua, han convertido el sector de las telecomunicaciones en un “mercado opaco en el que al usuario le resulta imposible comparar y elegir la mejor opción”.

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, denuncia la “falta de responsabilidad” del Gobierno y las comunidades autónomas por “mirar hacia otro lado y no actuar ante estos fraudes masivos” y pide que los partidos que concurren este año a las elecciones generales incluyan en sus programas el compromiso de “intervenir en el sector de las telecomunicaciones”. Ante la escasa competencia —Vodafone, Movistar y Orange han desbancado a compañías pequeñas como Ya.com, Ono o Jazztel— y al aumento de los precios de los servicios, Facua propone que el Gobierno establezca “tarifas referentes” que deban ofrecer por norma todas las compañías y que luego vendan servicios adicionales para competir entre ellas.

Vodafone: activación y cobro automático del servicio + Megas

 

Vodafone ha dado de alta el servicio + Megas a la mayoría de sus clientes sin consultarles previamente. Se trata de una tarifa para que los usuarios que agotan los datos mensuales de conexión a Internet adquieran más y puedan seguir navegando a la misma velocidad pagando dos euros. Esos datos se van añadiendo en bloques de 200 megas conforme se van consumiendo. Como el servicio se ha activado automáticamente, los clientes no son avisados de que han superado el límite de datos, por lo que siguen navegando mientras aumenta su factura.

La compañía avisó a sus usuarios del alta en este servicio adicional aprovechando un SMS en el que informaba también de una subida de tarifa y de los cambios en las condiciones de los servicios que ya tenían contratados. Lo correcto, según Facua, hubiese sido ofrecer el servicio informando de todas sus condiciones para que los interesados lo contrataran, en lugar de activarlo automáticamente. La organización recuerda que, además de ser una cláusula abusiva, el cobro por defecto es un práctica prohibida por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: “Queda prohibido el envío, suministro o prestación de servicios al consumidor no solicitados por él cuando incluyan una pretensión de pago de cualquier naturaleza”, reza la norma.

Orange: subida “ilegal” de sus tarifas Canguro

Orange ha comenzado a notificar a sus usuarios con contrato de permanencia que los precios de la tarifa Canguro en sus dos variedades (Ahorro y Sin límite) aumentarán dos euros a finales de septiembre y, a cambio, la capacidad de navegación móvil aumentará en 500 Mb. Facua asegura que la subida es “ilegal”.

En este tipo de fraudes, los clientes que aún no hayan cumplido su periodo de permanencia tienen derecho a que la empresa les mantenga la tarifa mientras dura esa permanencia. La organización informa de que los afectados pueden denunciar a la compañía ante las autoridades de consumo de las comunidades autónomas para exigir el mantenimiento de las tarifas que contrataron o darse de baja de la empresa y demandarles que sea la propia compañía quien les abone las penalizaciones por incumplir los contratos de permanencia. Los contratos de permanencia, recuerda la organización, “no sólo vinculan a los usuarios, sino también a las compañías, que tienen que respetar las tarifas durante su vigencia”.

 

Orange también ha anunciado recientemente una subida del establecimiento de llamada a los usuarios de la tarifa Colibri.

Movistar: cinco euros mensuales más por Movistar Fusión

Cerca de cuatro millones de usuarios están afectados por la subida ilegal de las tarifas de Movistar Fusión en cinco euros mensuales, con la que la compañía aumentaría sus beneficios, según Facua, en más de 220 millones de euros. La organización ha interpuesto una demanda contra Telefónica en los juzgados de lo mercantil de Madrid por esa práctica abusiva, pero aún no ha obtenido respuesta.

Yoigo: aumento del precio del establecimiento de llamada

“Hola, desde el 15 de septiembre el precio del establecimiento de llamada será de 20 céntimos (IVA incluido). Si no estás de acuerdo, puedes pedir baja”. Con este SMS está informando Yoigo a todos sus clientes de la subida del establecimiento de llamada, que actualmente cuesta 18,15 céntimos. Facua advierte de que los usuarios con contrato de permanencia pueden denunciar a Yoigo para exigir el mantenimiento del precio del establecimiento de llamada.

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INFORMACIÓN FUNDAMENTAL “EL SISTEMA FINANCIERO Y SUS MENTIRAS”

Entender cómo funciona el mundo, formarse un criterio completo y complejo es fundamental para abordar los problemas.

Nuestro Sistema Financiero es una creación aviesa con intenciones esclavistas. Y eso es un hecho contrastable. Para defenderte de los abusos que representa esta forma de entender la economía, el primer paso es aprender sobre su funcionamiento y su origen.

En este video encontrarás algunas claves:

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Entradas recientes: No pagues a la SGAE

Estado-SGAE: La mafia de contenidos en acción

Cultura “permitió” el fraude de la “rueda” de la SGAE durante cuatro años El escándalo descubre la falta de control de la cartera de Íñigo Méndez de Vigo sobre la entidad y RTVE. Enlace a la noticia: http://www.elespanol.com/cultura/20170702/228227545_0.html

¿Problemas legales con el uso de redes P2P?

Copio y pego un interesante post que nos ofrecen los geniales David Bravo, Javier de la Cueva y  Carlos Sánchez Almeida. Enlace original: http://www.bufetalmeida.com/712/burofax-p2p.html Modelo de respuesta a reclamación de indemnización por uso de redes P2P 30.06.2017 El modelo de respuesta que ofrecemos pretende ser una mera herramienta gratuita a disposición de las personas que están […]

2017. Continúan los escándalos.

Lo que si queda muy claro es que estamos en manos de delincuentes organizados. Mientras tanto, el ESTADO y la mayor parte del SISTEMA JUDICIAL se hacen los “suecos”. Fuentes: Público ElDiario Al menos 18 detenidos en la SGAE en una operación policial contra el fraude La investigación se centra en determinados asociados que habrían […]

Últimos consejos

La legislación al respecto de la propiedad intelectual y los derechos de autor cambia con el paso de los distintos gobiernos. Bajo nuestra opinión, dichos cambios tienen poco de adaptativos al nuevo entorno digital y mucho de partidistas. Las grandes editoras y algunos artistas poco concienciados con el nuevo entorno en el que viven son […]

Desinformar como objetivo

Dentro de muy poco, si los hacktivistas no lo paran, páginas informativas como esta se convertirán en ilegales. ¿Por qué? Si te interesa es importante que leas esta noticia que os comparto en el siguiente enlace. http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/legislacion/Copywrongs-propiedad-intelectrual_0_600540278.html El poder de la industria de contenidos es descomunal. Pero no por su propia idiosincrasia, sino por la confabulación […]

Y por fin en GALICIA

Llevo unos meses denunciando la peculiar situación que se está viviendo en los juzgados de lo mercantil de la comunidad gallega, donde la simple denuncia por parte de SGAE, independientemente de que existiera prueba alguna sobre la infracción, o incluso con la chapucera gestión en lo referido a la instrucción de actas por parte de […]

NOTICIAS: Enlaces de interés.

Hoy os dejamos algunos enlaces sobre el conflicto que los comerciantes Malagueños tienen abierto con SGAE. Al igual que en el resto de España, pocas son las empresas que no consideren las actividades de esta asociación de autores y editores como un exceso carente de sentido. http://www.axarquiaplus.es/news/comerciantes-velenos-piden-a-la-sgae-que-no-cobren-impuestos-por-poner-musica-en-su-tienda.aspx http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20161125/412163846709/recogen-firmas-para-que-negocios-no-paguen-por-tener-radio-o-tele-puesta.html http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201611/25/recogen-firmas-para-negocios-830299.html ADEMYC se ha puesto en contacto […]

CANALES YOUTUBE de música libre

Es sorprendente que a pesar de los avances tecnológicos, de la apertura que representa Internet y de la amplia gama de productos para la amenización de locales comerciales licenciados de diversas formas, muchos tribunales de justicia aún sigan firmando sentencias que le conceden a SGAE presunciones legales que rayan el absurdo. De hecho, como hemos […]

Consejo generalista

Extraído de la web de contenidos libres https://xnet-x.net/ SGAE quiere cobrar por el uso de unos productos X, que forman parte de un repertorio indeterminado. Pasan por nuestros negocios igual que pasan todos los días los comerciales de telefonía móvil, papeles de envoltorio, alarmas y extintores pero…igual que ellos, ¡Que por lo menos nos enseñen la […]

Ese agujero llamado SGAE

La SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) acaba de vender dos teatros de su propiedad por 58 millones de euros para reducir la deuda que tiene su Fundación. Ya queda lejos las escenas de hace ya unos años de la Guardia Civil entrando en la sede de la SGAE y empezaba la Operación Saga. […]

Entradas recientes: No Pagues al Banco

Una juez de Mérida, pionera en aplicar la sentencia sobre las cláusulas suelo

Dictó un fallo cuatro horas después de que se conociera la postura del Tribunal de la UE el pasado 21 de diciembre Algo menos de cuatro horas después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) es lo que tardó una juez de Mérida en aplicar el fallo que ha revolucionado […]

FACUA pide que se detengan de oficio los desahucios de hipotecas titulizadas

FACUA-Consumidores en Acción pide a los jueces que paralicen de oficio todos los desahucios de hipotecas que hayan sido titulizadas, esto es, cuyas deudas han sido vendidas a fondos de inversión por parte de las entidades financieras. Numerosas sentencias de primera instancia están reconociendo que una vez que venden la deuda, los bancos no tienen […]

Unltima Hora: SENTENCIA NULIDAD CLAUSULAS SUELO

En este enlace podeis acceder a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid que declara la nulidad de las cláusulas suelo: Sentencia Clausula Suelo Macrodemanda Adicae[3]

Qué cuentas no tienen comisiones

Que no te engañen: la cuenta destinada al pago en exclusiva de la hipoteca no tiene comisiones La supresión de las cláusulas suelo en miles de hipotecas ha dado paso a que algunas entidades financieras hayan tirado de comisiones para poder compensar el   La supresión de las cláusulas suelo en miles de hipotecas ha […]

Hipotecas titulizadas no Embargables.

Las hipotecas titulizadas no son embargables. La resolución judicial considera que si una entidad cede íntegramente un préstamo hipotecario a un fondo de titulizaciones pierde el derecho a ser acreedora del mismo y por tanto a reclamarla. “De conformidad con la Ley 19/1992, sobre régimen de sociedades y fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos […]

La dichosa dirección del servicio de atención al cliente

Quieres hacer una reclamación a tu Banco y debes dirigirte al SAC (servicio de atención al cliente) Pero resulta que no lo encuentras. De hecho es una situación muy típica. No es raro perderse en las Webs de las entidades financieras sin dar con la dichosa dirección.  Pues bien, no te preocupes. Deja de rayarte […]

Acciones conjuntas contra la Banca “El supremo abre la puerta”

Los engañados por la banca tienen vía libre para unirse en los tribunales y ahorrarse tiempo y dinero El Tribunal Supremo ha reconocido por primera vez en España que los afectados por malas prácticas bancarias puedan demandar de forma conjunta para reclamar daños y perjuicios Amplía el acceso a la justicia ya que permite compartir […]

Clausulas suelos “El laberinto judicial”

Los afectados por las cláusulas suelo quedan atascados en la maraña judicial Los expertos aconsejan reclamar ante la justicia y no firmar ningún acuerdo particular con las entidades que en su opinión puede ser también abusivo Los hipotecados con estas cláusulas pagan de media entre 239 y 285 euros de más al mes El Tribunal […]

EL BANCO PUEDE NO SER EL ACREEDOR DE TU HIPOTECA

1ª sentencia Titulización Hipotecas: no puede haber ejecución/subasta, el banco no es acreedor.   Primera victoria de las diversas causas que están entrando en los juzgados de todo el país. Esta sentencia en primera Instancia de Fuenlabrada abre una vía de agua en el buque financiero español Entregar el piso al Banco esperando cambiarlo por […]

Los Bancos no son dueños de las hipotecas que reclaman en los juzgados

Fuente original de la noticia: https://ataquealpoder.wordpress.com/2015/04/25/el-banco-de-espana-confirma-que-los-bancos-no-son-duenos-de-las-hipotecas-que-reclaman-en-los-juzgados/ El Banco de España, como supervisor del sistema bancario, confirma que los bancos no son dueños de las hipotecas que reclaman en los juzgados. Ha costado, pero el elefante ha entrado en la cacharrería, veremos como acaban los cacharros: en este post daremos un repaso del poder de la […]

¿QUE ES BITCOIN?

Nueva moneda para nuevos negocios

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA

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